8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Нужна судебная практика о непринятии таких актов в пользу заказчика

Заказчик подписал акт приема оказанных услуг одновременно с подписанием договора на данные услуги. Услуги не оказаны.

Нужна судебная практика о непринятии таких актов в пользу заказчика.

, Ирина, г. Санкт-Петербург
Виталий Шишкин
Виталий Шишкин
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.4

Здравствуйте!

Подписанный сторонами акт оказанных услуг не презюмирует безусловно факт качественного оказания услуг.Заказчик не лишен права возражать против требований исполнителя и ссылаться на то, что фактически услуги не были оказаны.В подтверждение предоставить соответствующие доказательства того, что по факту услуга не была оказана.Сам по себе факт подписания акта приема услуг в один день с подписанием договора оказанных услуг ( ст.779 ГК РФ) заказчик может использовать в свою пользу, мотивируя тем, что это было продиктовано необходимостью  документального оформления, спешкой, из-за которых даже не было возможности и времени на выполнение услуг, надлежащую проверку ( приемку).

В частности, имеется правовая позиция Президиума ВАС РФ, сформулированная в п. 13 Информационного письма от 24 января 2000 г. № 51 об обзоре практики разрешения споров по договору строительного подряда:

13. Заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту.

Хотя нормы о строительном подряде напрямую не применяются к договорам об оказании услуг, позиция судов в пользу сохранения права на возражения по качеству принятых по двустороннему акту работ может быть распространена и в отношении споров из таких договоров.

Действительно, подписанный сторонами акт не лишает заказчика права заявить о ненадлежащем качестве услуг или более того — отсутствии факта оказания услуги и, при наличии тому доказательств, воспользоваться возможностями, которые предоставляет ему закон или договор (например – предъявить исполнителю претензию, штраф или иные санкции).

Так, по одному делу   № А75-2769/2018, сторона (исполнитель) указала, что акты оказанных услуг были подписаны ответчиком без замечаний и возражений в отношении качества и сроков их оказания, поэтому оснований для удержания им штрафных санкций не имелось. Однако, арбитражный суд Западно-Сибирского округа не согласился с такой позицией, проаналирировав прочие доказательства (претензии, акты, уведомления и другие документы)и отказал исполнителю в удовлетворении кассационной жалобы.

Верховный суд РФ определением № 304-ЭС19-18084 от 21.10.2019 г.  решение арбитражного суда Западно-Сибирского округа поддержал, не найдя оснований для отмены и передачи для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ

Ознакомиться можно по ссылке:

kad.arbitr.ru/Card/609f99cb-1442-4df9-a6e8-3a4a161cd43c

0
0
0
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Санкт-Петербург
у меня лицензионный договор, поэтому нет замечаний, претензий и т.д. Есть сам договор и акт оказания услуги. Все.

В любом случае нужно доказывать факт неоказания услуги. Также  как вариант попробовать признать незаключенным лицензионный договор .

0
0
0
0
Дмитрий Ненашев
Дмитрий Ненашев
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.3

Здравствуйте, Ирина,

Заказчику предстоит доказать в суде — факт неоказания этой услуги (или оказание услуги в меньшем объеме).

Судебный пример в пользу заказчика — постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2021 по делу № А70-21465/2020.

Суд дал оценку правовой значимости акта оказанной услуги (по аналогии с актами выполненных работ) и указал:

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее – Информационное письмо № 51), применяемого в рассматриваемом случае по аналогии, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Подписание актов заказчиком свидетельствует о потребительской ценности для него выполненных работ и желании ими воспользоваться, при таких обстоятельствах понесенные подрядчиком затраты подлежат компенсации (пункт 2 Информационного письма № 51).

Вместе с тем наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ (пункт 12 Информационного письма № 51).

В силу пункта 1.3 договора подписание акта приемки оказанных услуг заказчиком не может быть истолковано как приемка любых явных или скрытых недостатков в услугах.

Таким образом, вопреки ошибочному доводу апеллянта, само по себе наличие подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг не свидетельствует о надлежащем исполнении исполнителем своих обязательств по договору.

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c6055731-9f07-4910-b697-6af145a5e9eb/1826fb37-3238-403d-8d44-b83aa6ddbe81/A70-21465-2020_20211014_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

у меня лицензионный договор, поэтому нет замечаний, претензий и т.д. Есть сам договор и акт оказания услуги. Все.

Принцип тот же. Подписание акта оказания услуги одновременно с договором — не означает неоказание этой услуги. Заказчику необходимо доказать, что услуга не оказана.

Следует учесть вышеизложенные разъяснения суда — наличие подписанного сторонами акта приемки оказанной услуги не свидетельствует о надлежащем исполнении исполнителем своих обязательств по договору. Заказчик вправе предъявлять возражения по объему и стоимости услуги (в Вашем случае — услуга не оказана). И это предстоит заказчику доказывать в суде.

В таких случаях заказчику следует обратиться в суд с иском о взыскании с исполнителя неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Пример приведен выше.

Желаю удачи,

0
0
0
0
Герман Амвросов
Герман Амвросов
Юрист, г. Красноярск
рейтинг 9.1

Здравствуйте, Ирина!

Исхожу из Ваших пояснений к вопросу

у меня лицензионный договор, поэтому нет замечаний, претензий и т.д. Есть сам договор и акт оказания услуги

По лицензионному договору  лицензиар предоставляет или обязуется предоставить  право на использование  результатов  интеллектуальной деятельности

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

ст.1235 ГК РФ

Составление актов сдачи-приемки выполненных работ, оказания услуг   по лицензионным соглашениям ГК РФ не предусмотрено.

По всей видимости речь идет о смешанном договоре содержащем условия лицензионного и оказания услуг. 

Предположу, без ознакомления с условиями договора, что  заказчик подписав его  и акт приема   подтвердил предоставление ему прав  на результаты интеллектуальной деятельности. 

По обращению в суд,    при указанных Вами обстоятельствах,  придется доказывать  неоказание  услуги по передачи интеллектуальных  прав.

Суд  обязан   дать оценку каждому из доказательств, включая  и акт выполненных работ, при этом  оценки подлежит  взаимная  связь всех   доказательств в их совокупности (ст.71 АПК РФ, ст.67 ГПК РФ).

  Нужна судебная практика о непринятии таких актов в пользу заказчика.

Суть Вашего вопроса получается,   какими  доказательствами   можно опровергнуть, пописанный   сторонами   акт приемки оказанных услуг. 

По моему мнению при указанных Вами обстоятельствах  это  невозможно. 

Как вариант, если он конечно возможен в Вашем случае,  обратитесь в суд  о незаключении лицензионного договора.

Так  например, если при оказании  услуг не были переданы  интеллектуальные права, указанные в ст.1226 ГК РФ, лицензионный договор можно признать незаключенным.   

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, суды с учетом результатов судебной экспертизы установили, что переданная обществом предпринимателю информация не является секретом производства (ноу-хау), поскольку представляет собой общеизвестное описание процесса забивки свай; доказательств исполнения сторонами договора, передачи предпринимателю составляющих технологии ноу-хау, а также наличия исключительного права на какой-либо секрет производства, обществом не представлено.

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 421, 422, 432, 1233, 1235, 1465, 1466, 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), разъяснениями, содержащимися в пункте 143 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделав вывод о не достижении сторонами соглашения по существенным условиям договора, суды признали лицензионный договор незаключенным и отказали в первоначальном иске.

Определение Верховного Суда РФ от 28 августа 2020 г. N 307-ЭС20-12904 по делу N А13-3240/2018 по ссылке https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fa098a6d-4a2a-47a4-962a-e257012a19be/9c33e0ca-6fd4-4f97-9193-c28a68cc0dab/A13-3240-2018_20200828_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

0
0
0
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Санкт-Петербург
Добрый день, я читала данное определение, не совсем подходит, я также склоняюсь к незаключенности, т.к.в предмете договора у меня указано только ПО «Ромашка», без конкретизации, программа не лицензирована, не запатентована и я точно знаю, что на момент подписания акта ее еще не было и в помине, кроме того, у меня в актах не указано на каком носителе она передана или установлена Заказчику. Но вто суд, как зомбирован подписанным актом.И да, Вы правы, у меня не акт выполненных работ, а акт приема-передачи.

К сожалению для программ не обязательна государственная регистрация, она проводится по желанию правообладателя (ст.1262 ГК РФ)

я точно знаю, что на момент подписания акта ее еще не было и в помине,

 При отсутствии доказательств,  подтверждающих дату создания программы, одних Ваших знаний  для суда  будет недостаточно. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Как теперь вообще продавать, раз нужна расписка?
Добрый день! Я продаю свою квартиру. И не можем найти расписку о получении денег от прошлого собственника. Купили в 2011г. Есть только Передаточный акт. В ДКП есть пункт "Договор считается исполненным при условии выполнения сторонами следующих обязательств: - передачи ПОКУПАТЕЛЕМ указанной в договоре суммы денег за приобретаемое жилое помещение, подтвержденное распиской; - передачи ПРОДАВЦОМ по подписываемому сторонами Акту передачи жилого помещения, свободного от прав и притязаний третьих лиц, в пригодном для жилья состоянии, не обремененного задолженностями по квартплате, коммунальным платежам, оплате электроэнергии". Что можно сделать? Как теперь вообще продавать, раз нужна расписка? Если пойду к предыдущему собственнику, может ли он, узнав, что расписки нет, вообще подать в суд, чтобы сделку недействительной признали? В Сбере через ячейку проходила сделка. Эти деньги на оплату ипотеки направили. То есть в Сбере какие-то доказательства сделки должны остаться. Или без расписки нормально? За мою квартиру внесли аванс. Имеют ли право потребовать вернуть аванс на основании того, что не все документы предоставляю (нет расписки)?
, вопрос №3983536, Марина, г. Москва
Наследство
Какие документы нужны для отказа от наследства в пользу отца
Какие документы нужны для отказа от наследства в пользу отца
, вопрос №3983351, Заур, г. Нальчик
Семейное право
Есть ли судебная практика с такой ситуацией?
Один из супругов специально не вносит последний платеж по ипотеке и не снимает залог с имщуества, коорое подлежит разделу. Есть ли судебная практика с такой ситуацией? Что делать?
, вопрос №3982945, Ульяна, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Почему собственники ЗУ должны оплачивать плату согласно 5 ст
Добрый день! ТЕМА: оплата зем.налога на ЗОП в СНТ. Согласно гос.акту на право собственности на землю,бессрочного(постоянного)пользования землей от 1981 г СНТ предоставлено право бессрочного коллективного пользования 54 га.., и решению районного совета от 1993 г о передаче ранее выделенных земель в коллективно-долевую собственность СНТ и закрепление за СНТ в постоянное пользование ЗОП согласно приложению, где указано :общая площадь 54 га, площадь ,передаваемая в собственность членам-45.9 га, площадь ЗОП-8.1 ГА. Территория общества- зем.участки собственников и землепользователей.Собственники оплачивают зем.налог согласно налоговому уведомлению за собственный зем.участок, так как земли собственников не оформлены в общую долевую собственность, ИОП у общества нет, кроме проездов к своему обществу по единственной дороге, которая проходит по территории еще двух других СНТ. Правление своим решением требует оплатить зем.налог за общую площадь земли в СНТ 54 ГА согласно налоговому уведомлению обществу, межевание не утверждают общим собранием и пишут постановление об обязанности платить за всю землю и грозят взыскать долги через суд. Вопрос: Кто должен платить зем.налог за ЗОП на примере нашего СНТ? Почему собственники ЗУ должны оплачивать плату согласно 5 ст. ФЗ 217, так как у СНТ (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) нет права распоряжения имуществом (нет права зарегистрированного имущественного права. Хотелось бы получить аргументированный ответ с учетом правоприменительной судебной практики .С ув.Елена. тел:89147090308, ele-redkova@yandex.ru
, вопрос №3982420, Елена Владимировна, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Якобы СНТ-1 ведет себя противоречиво: настаивает на иске о признании сделки по дарению 100% имущества
Вкратце: Идет суд по признанию безвозмездной сделки недействительной и применении реституции. Стороны - НКО (СНТ), поэтому слушаемся в суде по ГПК. Ответчик частично исполнил исковые требования после подачи к нему иска, и теперь просит в суде применить эстоппель - якобы согласившись принять исполнение по возврату части ранее подаренного ответчику имущества, истец тем самым одобрил оспариваемую в суде сделку по дарению этого имущества ответчику - в связи с чем истец не вправе оспаривать сделку по дарению имущества ответчику. Подробно: Имеются два СНТ. СНТ-1 подарило в СНТ-2 свое имущество стоимостью более 10 млн. руб. Сделка совершена тайно председателем СНТ-1, протоколом правления СНТ-1 сделка впоследствии была не одобрена, общее собрание членов СНТ-1 также впоследствии не одобрило сделку. Председателя СНТ-1 сменили, подали иск к СНТ-2 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. После подачи иска СНТ-2 вернуло 75% полученного имущества в СНТ-1 – для чего были созваны собрания членов СНТ-1 и СНТ-2, одобрены сделки по возврату. СНТ-2 подало документы на регистрацию возврата имущества, но уже 5-ый месяц, как регистрация не осуществляется регистрирующим органом. Но суть не в этом, а в том, что теперь в суде СНТ-2 заявляет: согласившись получить обратно 75% имущества (подписав соглашение о передаче 75% имущества обратно из СНТ-2 в СНТ-1), СНТ-1 тем самым якобы одобрило сделку по отчуждению 100% этого имущества ранее. Якобы СНТ-1 ведет себя противоречиво: настаивает на иске о признании сделки по дарению 100% имущества недействительной, в результате удовлетворения которого сделка по возврату 75% этого имущества, с которой СНТ-1 согласно, тоже будет признана недействительной. В связи с этим СНТ-2 просит суд применить эстоппель: Сторона сделки, из поведения которой явствует воля сохранить силу оспоримой сделки, не вправе оспаривать эту сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать, когда проявляла волю на сохранение сделки (п. 2 ст. 166 ГК РФ). По сути получается, что ответчик СНТ-2 после подачи иска частично исполнил заявленные СНТ-1 исковые требования (при этом не до конца – регистрация возврата 75% имущества так и не произошла), и на этом основании требует отказать в иске СНТ-1 о возврате 100% имущества. Это примерно равнозначно, как если бы председатель СНТ-1 подарил 10млн. руб. из СНТ-1 в СНТ-2, потом СНТ-1 сменило председателя и подало иск о признании сделки недействительной, после чего ответчик СНТ-2 подписал бы с СНТ-1 договор о возврате 7,5 млн., сами 7,5млн. при этом на счет СНТ-1 так и не поступили, но СНТ-2 просит теперь отказать в иске, потому что, заключая договор о получении обратно 7,5млн, истец СНТ-1 якобы признает сделку по предыдущему дарению 10млн в СНТ-2. Вопросы: Понимаю абсурдность позиции ответчика СНТ-2, но нужна помощь в том, чтобы: 1. Доказать абсурдность требования такого эстоппеля ссылками на нормы права. 2. В подтверждение найти судебную практику, которая доказывает, что частичное исполнение ответчиком исковых требований после подачи к нему иска (причем незавершенное по сути – перерегистрации возврата имущества так и нет) не лишает истца права продолжать настаивать на признании сделки недействительной полностью, несмотря на то, что после подачи иска появилось корпоративное одобрение истцом получения обратно от ответчика 75% этого имущества, отчужденного по оспариваемой сделке, которое исходит из того, что у ответчика оспариваемое имущество по факту имеется.
, вопрос №3981433, Роман, г. Москва
Дата обновления страницы 12.01.2023