Добрый день!
С практической точки зрения Вы обозначили два спорных аспекта, которые важно прокомментировать, чтобы разобраться в Вашей ситуации:
1) Допустимость использования средств индивидуализации как таковых в произведениях (в данном случае — товарных знаков);
2) Допустимость квалификации использования товарного знака в произведении в качестве информационного или иного «свободного» использования, не связанного с индивидуализацией товаров и/или услуг.
Относительно первого аспекта следует заметить, что в России в настоящее время не так много громких споров, дошедших до суда, в которых бы освещался вопрос правомерности/неправомерности использования товарных знаков в произведениях. Одно из последних таких дел № А40-64050/2019 об использовании товарных знаков водки «Столичная» в фильме «Взрывная блондинка» рассматривал в качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам, который не усмотрел нарушения в использовании товарных знаков в кадре фильма и дополнительно отметил следующее:
«Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что само по себеупоминание товарного знака истца в произведении ответчика не является использованием товарного знака, а также указал на то, что кадры с изображением водки были органично интегрированы в сюжет фильма, передавая характер и привычки главного героя и не носили сведений рекламного характера.
Как верно указано судами нижестоящих инстанций, основное предназначение товарного знака – обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги (товары), предоставляемые или оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг (товаров), предоставляемых или оказываемых другими лицами.
В рассматриваемом случае судами установлено, что область деятельности истца и ответчика является различной, в связи с чем отсутствует вероятность смешения предприятия и общества на рынке.
У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки данных выводов суда.
В соответствии с частью первой статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу части второй статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В рассматриваем случае истцом не доказано, что в данном фильме кадры с изображением водки «Stolichnaya» создают у потенциального потребителя ложное представление о производителе продемонстрированного в фильме товара.
Истцом не представлено доказательств, что при таком упоминании товара каким-либо образом ущемлены интересы предприятия как обладателя исключительных прав на товарные знаки, в том числе на общеизвестный товарный знак.
Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что суды пришли к правомерному выводу об отсутствии правовых оснований для
удовлетворения требований истца».
Основной вывод из указанной правовой позиции и положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ: если название Вашего персонажа не будет вызывать у потребителей целевой группы стойких ассоциаций с правообладателем товарных знаков и если упоминание товарного знака в качестве названия персонажа Вашего произведения не будет каким-либо образом посягать на интересы правообладателя через обозначенные ассоциации, будет отсутствовать смешение, а значит, и нарушение исключительных прав правообладателя на товарные знаки.
По поводу второго аспекта необходимо отметить, что несмотря на отсутствие в настоящий момент в ГК РФ прямых указаний на возможность «свободного» использования товарных знаков, за исключением исчерпания прав на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ), суды все чаще стремятся сформировать в практике подходы к расширению перечня способов свободного использования товарных знаков. Так, с недавнего времени увеличилось количество дел, при рассмотрении которых правоприменители более тщательно стали оценивать обстоятельства дел и обращать внимание на так называемые «информационное» или иные допустимые способы использования товарных знаков без согласия правообладателей и без выплаты ему каких-либо платежей. Подобные правовые позиции были обобщены и получили закрепление в п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации":
«В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи».
Общее резюме: в случае большого успеха Вашего произведения и получения Вами больших доходов от продаж книг, потенциально существует крайне низкая вероятность, что правообладатель товарных знаков решит инициировать против Вас судебное разбирательство и доказать, что Вы нарушили его исключительные права на товарные знаки. Фактически же, исходя из имеющейся правоприменительной практики и обычного поведения правообладателей, ожидать каких-либо претензий за использование известных брендов в качестве названия персонажей Вашего произведения вряд ли придется.