Добрый день. Если сын принял наследство путем обращения с заявлением к нотариусу, то он является наследником, принявшим наследство. Наследник является собственником со дня открытия наследства, который в большинстве случаев соответствует дате смерти наследодателя (п. 1 ст. 1114 ГК РФ, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). И то, что наследник становится собственником не зависит от даты оформления им права собственности на имущество (достаточно одного только обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства при условии, что нотариус получил это заявление). Поэтому собственник — сын. Поскольку этот сын умер, теперь его имущество наследуют наследники первой очереди по закону. В отсутствие завещания наследниками первой очереди являются дети, родители и супруг (в зарегистрированном браке) покойного, что прямо установлено ст. 1142 Гражданского кодекса РФ. Все эти лица наследуют в равных долях. Соответственно, жена сына имела право на принятие наследства. В п. 1 ст. 1156 ГК РФ указано:
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Соответственно, дочь жены сына (как наследник первой очереди по закону после своей матери) в данном случае может претендовать на ту долю, которая причиталась бы ее матери в наследстве, в порядке наследственной трансмиссии
не считаю, что здесь речь идет о наследственной трансмиссии. Жена проживала в квартире с умершим сыном, а значит, после его смерти приняла наследство, фактически вступив во владение им. Но при этом вывод у нас один, дочь жены будет иметь право на наследство. С уважением Евгений Беляев
Можете «не считать» — это Ваше право. Но фраза:
Может быть ошибочна по своей сути. То, что жена была «прописана» (т.е. зарегистрирована в квартире еще 2 дня после смерти ее мужа не влечет совершения ею «действий», о которых говорит п. 2 ст. 1153 ГК РФ. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 указано лишь на фактическое проживание лиц. Если жена там не жила и тем более, если эта квартира никакого отношения к наследству не имеет — Вы очень сильно ошибаетесь. Мое мнение!