Алексей, здравствуйте!
К совместному имуществу супругов семейное законодательство относит любое нажитое ими в период брака имущество, независимо от того, на кого из супругов оно было оформлено — так определено в ст. 34 Семейного кодекса РФ (СК РФ).
Однако для более чёткого понимания следует отметить, что совместное имущество приобретается по возмездным сделкам — то есть, с участием совместных денежных средств семейного бюджета. Если же имущество было приобретено безвозмездным способом (дарение, наследование, приватизация квартиры), то оно уже не будет входить в совместное, а будет считаться имуществом того супруга, на кого оно оформлено — на это указывают положения ст. 36 СК РФ.
Если к моменту расторжения брака супруги не достигли соглашения о разделе совместного имущества, то имущественный спор будет решаться в судебном порядке.
Согласно положениям ст. 39 Семейного кодекса РФ доли супругов в совместном имуществе признаются равными. Однако при наличии доказательств финансового участия личных средств каждого из супругов в приобретении имущества раздел может быть произведён пропорционально такому участию.
На момент обращения в суд с иском о разделе совместного имущества необходимо будет оценить всё имущество, подлежащее разделу. Потому что согласно содержанию п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 05 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» стоимость этого имущества определяется на время рассмотрения дела.
Иски о разделе совместного имущества являются имущественными, поэтому размер государственной пошлины, подлежащей уплате при обращении в суд, будет зависеть от стоимости совместного имущества по цене той доли, на которую претендует истец. К примеру, если супруг претендует на половину всего имущества, то госпошлина будет рассчитываться от половины стоимости всего имущества.
Что касается раздела кредитных обязательств, то в этом случае Верховный Суд РФ закрепил единый подход в практике рассмотрения дел о признании долговых обязательств одного из супругов совместным долгом. Так, в Обзоре судебной практики ВС РФ, утверждённом Президиумом ВС РФ 13.04.2016 г., прямо указывается, что долг может быть признан общим, если истец докажет, что всё полученное по его обязательствам было использовано на нужды семьи. Такое требование относится к имущественному и облагается госпошлиной в зависимости от суммы иска.
Судебные споры по разделу совместного имущества и долгов относятся к дорогостоящим по размеру судебных расходов, поэтому лучше всего достичь обоюдного согласия до обращения в суд.
Алексей, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в чате и заказать персональную консультацию или подготовку документа по вашему вопросу. Всего доброго!
А если говорить в целом, Алексей, то Вы изначально пошли неверным путем. Вам нужно было заключить с мамой и братом договор дарения на эти деньги. И тогда 99,9%, что авто бы осталось Вашим. А по договору займа вероятнее всего авто будет признано общим имуществом супругов и Вам все-таки придется делить и этот долг.
Елена, как я понимаю, сейчас еще не поздно переделать договор займа на договор дарения денег . Это простой письменный договор между физ лицами. А это возможно - дарение денег. в любом случае деньги были не совместными, а чужими.
Когда мы думали ка это оформить правильно, то юрист нам посоветовал наоборот. так как подарены деньги, а делим мы сейчас автмообиль ( а не деньги), то получается, что мы распорядились с супругой этими деньгами и купили совместное имущество. Если бы деньги остались например в банке на расчетном счете, то это было бы имущество, полученное в дар. Есть ли примеры решений судов из этой области, когда дарят деньги, а делят имущество ? так поступают при покупке недвижимости, а на движимое имущество?
Договор залога автмобиля мы тоже написали, но это было в 2015 году, а с 2014 года залог должен быть зарегистрирован у нотариуса ( как опять же нас проконсультировали). так ли это?